Administracyjnoprawne uwarunkowania inwestycji celu publicznego - ebook
Administracyjnoprawne uwarunkowania inwestycji celu publicznego - ebook
Celem niniejszej pracy jest analiza treści przepisów dotyczących inwestycji celu publicznego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako podstawowego aktu prawnego w tym obszarze, jak również analiza przepisów ustaw o specjalnych zasadach prowadzenia inwestycji, w tym inwestycji w zakresie dróg publicznych. Opracowanie jest pierwszym tak kompleksowym ujęciem tej problematyki w literaturze przedmiotu, gdzie szczególną rolę przywiązuje się do przedstawienia interakcji pomiędzy przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym a ustawami o specjalnych zasadach realizacji inwestycji. Dotychczasowa literatura przedmiotu koncentrowała się głównie na przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a jedynie w niewielkim zakresie analizując konsekwencje uchwalania kolejnych ustaw specjalnych dla całego systemu gospodarki przestrzennej w Polsce. Dlatego też praca będzie mogła być wykorzystana, zarówno przez organy administracji publicznej, szczególnie urzędy miast i gmin na co dzień zajmujące się problematyką zagospodarowania przestrzennego, jak również przez inwestorów, którzy planują realizację inwestycji celu publicznego.
Publikacja będzie też mogła służyć jako materiał dydaktyczny w szkołach wyższych, gdzie prowadzone są zajęcia z gospodarki przestrzennej.
Spis treści
Wykaz skrótów
Kategoria: | Prawo |
Zabezpieczenie: |
Watermark
|
ISBN: | 978-83-7641-980-0 |
Rozmiar pliku: | 558 KB |
FRAGMENT KSIĄŻKI
KC — Kodeks cywilny
KPA — Kodeks postępowania administracyjnego
NSA — Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
ROG — Raumordnungsgesetz vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081, 2102)
RRMRN — rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa
SN — Sąd Najwyższy w Warszawie
TK — Trybunał Konstytucyjny
UBUDOW — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
UDROG — ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
UGEOLOG — ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
UGOSPN — ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
ULAS — ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
UINFOŚ — ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
UOCHGRL — ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
UOPRZYRODY — ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
UPGK — ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
UPP — ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 35, poz. 185, ze zm.)
UPZP — ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
USGM — ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
USPECDROG — ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
USPECENERG — ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
USPECEURO — ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
USPECGAZ — ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
USPECKOL — ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
USPECLOT — ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
USPECODBUDOWA — ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
USPECPOWÓDŹ — ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
USPECTEL — ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
USPOW — ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, ze zm.)
USWOJ — ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, ze zm.)
UWOD — ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
WSA — Wojewódzki Sąd Administracyjny wraz ze wskazaniem siedzibyWstęp. Opis metodologii pracy
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat widoczny jest stały wzrost zainteresowania problematyką prawną dotyczącą realizacji inwestycji, szczególnie tych związanych z budową nowoczesnej infrastruktury transportowej i łączności. Wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej i dostępność dużych środków finansowych w perspektywie finansowej 2004–2006 oraz w latach 2007–2013, umożliwiających jednoczesną realizację wielu inwestycji, sprawiła, że ich liczba gwałtownie wzrosła. Przełożyło się to również na dynamiczne zmiany prawne polegające na przyjęciu w 2003 r. nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na sukcesywnym uchwalaniu ustaw o specjalnych zasadach inwestycji w różnych sektorach. Presja wywierana przez dostępność dużych środków finansowych, możliwych do wykorzystania w krótkim okresie 7-letniej perspektywy budżetowej 2007–2013 (środki pomocowe UE), zaowocowała m.in. uproszczeniem zasad planowania przestrzennego, prawa budowlanego i wprowadzeniem mechanizmów opartych na decyzjach administracyjnych w miejsce planowania przestrzennego opartego na prawie miejscowym. Niewątpliwie długi proces planowania inwestycji był dużą bolączką zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego, gdyż utrudniał on nie tylko efektywne planowanie, ale przede wszystkim finansowanie tego procesu, zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych.
Celem niniejszej pracy była analiza treści przepisów dotyczących inwestycji celu publicznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako podstawowego aktu prawnego w tym obszarze, jak również analiza przepisów ustaw o specjalnych zasadach prowadzenia inwestycji, w tym inwestycji w zakresie dróg publicznych. Niniejsze opracowanie jest pierwszym tak kompleksowym ujęciem tej problematyki w literaturze przedmiotu, w którym szczególną rolę przywiązuje się do przedstawienia interakcji pomiędzy przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym a ustawami o specjalnych zasadach realizacji inwestycji. Dotychczasowa literatura przedmiotu koncentrowała się głównie na przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jedynie w niewielkim zakresie analizując konsekwencje uchwalania kolejnych ustaw specjalnych dla całego systemu gospodarki przestrzennej w Polsce. Dlatego też niniejsza praca będzie mogła być wykorzystana zarówno przez organy administracji publicznej, szczególnie urzędy miast i gmin, na co dzień zajmujące się problematyką zagospodarowania przestrzennego, jak również przez inwestorów, którzy planują realizację inwestycji celu publicznego. Praca będzie też mogła służyć jako materiał dydaktyczny w szkołach wyższych, gdzie prowadzone są zajęcia z gospodarki przestrzennej. Obecna regulacja prawna zakłada możliwość realizacji takich inwestycji zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne. Kwestia statusu własnościowego wykonawcy jest w tej kwestii bez znaczenia prawnego. Propozycje zmian w zakresie obowiązującego ustawodawstwa powinny być przedmiotem dalszej intensywnej dyskusji zwłaszcza, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego pracuje już nad nowymi przepisami w tym obszarze i są one mocno oczekiwane przez praktykę, szczególnie sektor budowlany. Duże znaczenie praktyczne może mieć propozycja nowej organizacji administracji zajmującej się kwestiami zagospodarowania przestrzennego oraz propozycja przywrócenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rangi prawa miejscowego, co pozwoliło by gminom na lepsze i skuteczniejsze zarządzanie własną przestrzenią. Wprowadzenie też obowiązku umiejscowienia w studium inwestycji celu publicznego – bez względu na akt prawny, według którego ma ona być realizowana – pozwoliłoby też na lepsze kontrolowanie procesów planistycznych w samej gminie i koordynowanie zamierzeń administracji rządowej z jednostkami samorządu terytorialnego. Postulaty de lege ferenda zamieszczone zostały w rozdziale V pracy.
W niniejszej pracy zawarta została analiza całości obecnie obowiązującego stanu prawnego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego. Wyniki tej analizy podważają celowość obecnej polityki polskiego ustawodawcy do regulowania problematyki decyzji inwestycji celu publicznego na drodze ustaw o specjalnych zasadach realizacji inwestycji, a nie w drodze jednolitej regulacji wynikającej z przepisów o planowaniu przestrzennym. Zaprezentowane wyniki analizy dobitnie pokazują chaos legislacyjny w tej materii i utrudnienie prowadzenia procesów planistycznych. Należy podkreślić, że ta krytyczna ocena wynika nie tylko z analizy ustawodawstwa, ale przede wszystkim z analizy orzecznictwa sądów administracyjnych. Uchwalenie ustaw o specjalnych zasadach realizacji inwestycji celu publicznego spowodowało dekompozycję polskiego systemu planowania przestrzennego i ograniczyło władztwo planistyczne gminy na rzecz kompetencji administracji rządowej.
Pomimo uchwalenia ustaw o specjalnych zasadach realizacji inwestycji celu publicznego w polskim systemie prawnym brakuje organu odpowiedzialnego za całość realizacji inwestycji celu publicznego na poziomie ogólnopolskim i mającego uprawnienia koordynacyjne. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ma charakter wyjątkowy w systemie aktów administracyjnych i podlega szczególnej ochronie prawnej. Ustawy o specjalnych zasadach realizacji inwestycji celu publicznego zmniejszyły ochronę prawną własności, z uwagi na radykalne uproszczenie procedury wywłaszczeniowej w stosunku do tej przewidzianej w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Praca została napisana na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego i została oparta na poglądach doktryny prawniczej oraz orzecznictwa sądowego.
Wyjątkowość obecnej sytuacji prawnej polega na tym, że od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ustawa weszła w życie w dniu 25 maja 2003 r.) obserwujemy systematyczny proces dekompozycji polskiego sytemu planowania przestrzennego, polegający na stopniowej centralizacji procesów planowania inwestycji celu publicznego i skupianiu ich w rękach administracji rządowej, kosztem kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, przy równoczesnym dopuszczeniu do rozpraszania zabudowy poprzez wydawanie indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy, które nie muszą być powiązane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (zasada prymatu interesu publicznego nad interesem prywatnym i lokalnym w planowaniu przestrzennym). Studium uwarunkowań nie jest bowiem prawem miejscowym (art. 9 ust. 5 UPZP). Trzeba jednak zauważyć, że na poziomie ogólnopolskim brakuje jak dotychczas urzędu centralnego/ministerstwa, które byłoby odpowiedzialne za całość procesów inwestycyjnych w Polsce, np. ministerstwa robót publicznych czy inwestycji publicznych. Mimo procesów stopniowego przejmowania kompetencji decyzyjnych – system podejmowania decyzji lokalizacyjnych jest wciąż zdekoncentrowany i słabo wykształcony. W Polsce nie ma instytucji centralnej porównywalnej z The Planning Inspectorate for England and Wales, będącej częścią Department for Communities and Local Government (Ministerstwa Wspólnot i Samorządu Terytorialnego), a która koncentruje w sobie procesy planistyczne w Anglii i w Walii oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad planowaniem przestrzennym na poziomie samorządowym, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w infrastrukturę. W Niemczech, z uwagi na strukturę federacyjną państwa, zarządzanie gospodarką przestrzenną realizowane jest na poziomie krajów związkowych (landów).
W ten właśnie sposób następuje ograniczanie władztwa planistycznego gmin i ograniczanie znaczenia studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poprzez wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie ustaw specjalnych. Decyzje te nie muszą uwzględniać ograniczeń wynikających z uchwalonego studium czy też miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. lokalnych instrumentów planistycznych, wręcz przeciwnie z mocy prawa, to one muszą być uwzględniane w tych dokumentach. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego są bowiem podejmowane w sposób arbitralny na szczeblu centralnym i mają na celu jedynie zapewnienie efektywnej realizacji polityki rządowej. Jest to kluczowy element całego procesu decyzyjnego, gdyż jest on oparty na regule braku wyważania interesu publicznego i interesu prywatnego, interesu rządowego i interesu lokalnego samorządu. Jest to zaprzeczenie zasady polskiego prawa zagospodarowania przestrzennego funkcjonującej pod nazwą „prawa dobrego sąsiedztwa”, a wyrażonej w przepisach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzeni, a także konstytucyjnej gwarancji niezależności samorządu terytorialnego od rządu, w obszarze planowania przestrzennego opisanego pojęciem „władztwa planistycznego”.
Trzeba też podkreślić, że decyzje wydawane na podstawie ustaw o specjalnych zasadach realizacji inwestycji są podstawą prawną do dokonywania procesów wywłaszczeń na obszarach planowanych inwestycji. Dlatego też dokładna analiza administracyjnoprawnych uwarunkowań istniejących procedur dla realizacji inwestycji celu publicznego ma w pierwszej kolejności na celu precyzyjne ustalenie treści norm prawnych, gdyż obecny stan prawny cechuje kazuistyczna metoda regulacji prawnej, która nie jest oparta ani na długoterminowym planowaniu, ani na zapewnieniu sprawnej realizacji bieżących inwestycji. Duża popularność nowych rozwiązań świadczy bowiem o względnej efektywności tychże procedur, ale też i o przyjęciu przez ustawodawcę zasady radykalnego ograniczenia możliwości kwestionowania podejmowanych decyzji administracyjnych na drodze sądowej zarówno na różnych etapach procesu planistyczno-inwestycyjnego, jak i też na ograniczeniu zakresu prowadzonych uzgodnień oraz narzucenie terminu na wydanie decyzji. Regułą jest bowiem nie tylko nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalności takiej decyzji, ograniczenie możliwości udziału społeczeństwa w procesie planistycznym, ale także brak możliwości stwierdzenia przez sąd administracyjny nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji już po rozpoczęciu prac budowlanych, czy nawet wznowienia postępowania.
Przy takiej konstrukcji prawnej tej instytucji prawnej można wręcz powiedzieć, że decyzje podejmowane na podstawie ustaw o specjalnych zasadach prowadzenia inwestycji podlegają „szczególnej ochronie prawnej” z jednoczesnym ograniczeniem roli sądu administracyjnego do kontroli ich legalności. Już samo to rozwiązanie budzi niepokój nie tylko co do trafności przyjmowanych rozwiązań, ale też co do ich konstytucyjności, w szczególności pod kątem naruszenia przysługującego skarżącemu prawa do sądu administracyjnego i zbadania przez ten organ legalności decyzji administracyjnej oraz do wyeliminowania jej z obrotu prawnego na wypadek stwierdzenia, że została ona podjęta z rażącym naruszeniem prawa. Kwestia ta jest przedmiotem analizy w niniejszej pracy, gdyż jest ona kluczowa dla zrozumienia celu i sensu obecnej regulacji prawnej. Powszechność wydawania decyzji lokalizacyjnych dla realizacji różnorodnych inwestycji (przedsięwzięć) przez podmioty publiczne i prywatne, nakazuje dokładne i rzetelne rozważenie cech charakteryzujących takie decyzje, przesłanek ich wydawania, oraz zastosowanej procedury. Istotna będzie też analiza procedury weryfikacji prawidłowości decyzji, w sytuacji kiedy jej adresat ma wątpliwości, co do prawidłowości działań podejmowanych przez organy władzy publicznej.
Instytucja inwestycji celu publicznego może być z jednej strony potraktowana jako prawny mechanizm ułatwiania i przyspieszania realizacji inwestycji (przedsięwzięć) mających znaczenie dla społeczności lokalnych czy dla całego społeczeństwa. Z drugiej jednak strony instytucja ta może być traktowana jako dowód na niezauważanie przez ustawodawcę rzeczywistego problemu społecznego, a przez to i prawnego, który można określić, używając pojęcia znanego z UPZP, jako „konflikt przestrzenny” (konflikt co do sposobu zagospodarowania danego obszaru)¹. Realizacja inwestycji – bez względu na osobę inwestora czy też swój cel – wprowadza bowiem zmianę w istniejącej przestrzeni lokalnej i o ile jest ona akceptowana lub wręcz wymuszana przez lokalną społeczność, o tyle cała procedura inwestycyjna może przebiegać sprawnie. Często obserwowana jest jednak odmienna sytuacja, w której interesy inwestorów (czy to dla projektów infrastrukturalnych czy to dla przedsięwzięć gospodarczych) budzą niepokój, wręcz wywołują konflikt społeczny na poziomie lokalnym (sołectwa, gminy, dzielnicy, miasta, powiatu, województwa). Mieszkańcy, sprzeciwiając się realizacji konkretnych przedsięwzięć, blokują w różny sposób proces inwestycyjny, co wydłuża go i często hamuje na wiele lat. Potencjalne i istniejące konflikty przestrzenne rozstrzygane są bowiem na podstawie władczych rozstrzygnięć na szczeblu rządowym, często jednostronnie korzystne dla inwestorów, a nie na zasadach partycypacji społeczności lokalnej (na dowolnym szczeblu) w procesie planistycznym oraz sądowej kontroli zastosowanej procedury. Ten prymat logiki inwestora jest widoczną cechą obecnej regulacji prawnej, mimo formalnie deklarowanego przywiązania ustawodawcy do koncepcji ładu przestrzennego i ochrony interesu publicznego w procesach planistycznych.
Dokładna analiza treści obowiązującego prawa wskazuje też, że ustawodawca na gruncie UPZP w sposób odrębny potraktował pojęcie „interesu publicznego”, wprowadzając do art. 2 pkt 4 samoistną definicję tej klauzuli generalnej² oraz pojęcie „inwestycji celu publicznego” – art. 2 pkt 5 UPZP. Specyfika procesów planistycznych i odrębność tej regulacji prawnej od ogólnego postępowania administracyjnego nakazują ostrożność w przenoszeniu na ten obszar regulacji prawnej pojęć semantycznie bliskich, takich jak: „dobro publiczne”, „dobro wspólne”, „interes publiczny”, „interes społeczny”, „użyteczność publiczna”, „zadania publiczne”. Jak wskazywał M. Wyrzykowski pojęcie interesu publicznego nie ma generalnego, wszechobejmującego znaczenia opisowego i wymaga ciągłej redefinicji, ciągłej analizy i nieustannie nowego wartościowania, oceniania w niekończącym się procesie, dokonującym się wieloma kanałami i mechanizmami natury politycznej, organizacyjnej, czy przez strukturę organów państwa, strukturę administracji, niezależne ośrodki opiniotwórcze, czy też przez judykaturę³. Stąd też samo pojęcie „celu publicznego” w pełni odpowiada powyższej charakterystyce, gdyż jest ono zróżnicowane wewnętrznie i wielowątkowe, o treści wciąż zmieniającej się, a z powodu bardzo szerokiego zakresu regulacji prawnej objętej tym pojęciem, możliwe do opisania jedynie przez przykłady. Jednocześnie utożsamianie pojęcia „celów publicznych” z „dobrami publicznymi” czy „interesem publicznym” w żaden sposób nie przybliża do wyjaśnienia ich treści, gdyż zachodzi wówczas prosty logiczny błąd definiowania idem per idem. W podobny sposób wypowiada się M.Stahl nt. kategorii pojęciowych „cele publiczne”, „zadania publiczne” i „interes publiczny”, wskazując na trudność definiowania tych pojęć, wynikającą m.in. z powiązań między nimi i ich wzajemnego przenikania się⁴.
Biorąc powyższe założenia pod uwagę, metodologia pracy została oparta na podejściu normatywnym (ustalenie treści normy prawnej, rozumianej jako powinności wynikające z istnienia konkretnej instytucji prawnej), gdyż problemem prawnym może być też ustalenie zakresu znaczeniowego konkretnego pojęcia prawnego, w tym wypadku „inwestycji celu publicznego” czy samych „celów publicznych”. Z drugiej strony w pracy zastosowano podejście empiryczne, gdyż wobec braku możliwości wykorzystania dotychczasowych pojęć z nauk prawnych do rekonstrukcji treści normy prawnej, w celu ustalenia sposobu rozumienia treści norm prawa należało odwołać się do dorobku orzeczniczego sądownictwa administracyjnego, gdyż ostateczną ocenę tego, jakiego rodzaju powinności wynikają z konkretnej sytuacji prawnej, dają sądy. W odniesieniu do omawianej instytucji prawnej – decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, są to sądy administracyjne, z uwagi na jej typowo administracyjny charakter. Taka właśnie metodologia pracy naukowej wynika z bardzo szerokiego zakresu znaczeniowego, jakie ustawodawca przypisał pojęciu „celu publicznego”, gdzie przeciwstawiane im „cele prywatne” dotyczą znacznie węższego zakresu czynności i z oczywistych doktrynalnie trudności w ustaleniu treści pojęcia „publiczny” w ogóle⁵.
Zastosowane w pracy podejście normatywne oparte zostało na poglądach austriackiego prawnika H. Kelsena, wychowanka marburskiej szkoły neokantyzmu i rozpowszechnione przez niego w prawie rozdzielenie sfer bytu (sein) od powinności (sollen). Odejście H. Kelsena od szkoły pozytywizmu prawniczego i od pojęcia „państwa prawnego” (Rechtsstaat) Roberta von Mohl w kierunku uznania państwa tylko za „porządek prawny”, oderwanego od teleologizmu R. Iheringa oraz pozytywizmu G. Jellinka, miało na celu zerwanie z ideologizacją prawa, ideologią „zwycięskiego mieszczaństwa” na rzecz „czystej nauki prawa”⁶. W niniejszej pracy odwołanie się do normatywizmu ma na celu jedynie wypracowanie prawidłowej metodologii dla oceny obowiązującego porządku prawnego i odpowiedzi na pytanie „co jest obowiązującym prawem?”. Jak wskazywał H. Kelsen: „Celem normy prawnej nie jest wyjaśnianie rzeczywistości, jak to ma miejsce w prawach natury, lecz stworzenie czegoś nowego, spowodowanie pewnej rzeczywistości. Norma nie jest normą dlatego, że powoduje pewien skutek, pewne działanie, czy zaniechanie; – jej znaczenie nie polega na tym, że musi być spełniona, słowem nie w pewnej rzeczywistości, a lecz w tkwiącej w niej powinności. Celem normy jest niewątpliwie jej skuteczność (pewne działanie, lub zaniechanie), istotne jednak jej znaczenie mieści się w ustanowionej przez nią powinności”⁷. Ustalenie treści norm prawnych w odniesieniu do analizowanej instytucji „inwestycji celu publicznego” jest kluczowym zagadnieniem dla niniejszej pracy. Dzieje się tak dlatego, że zastosowana przez ustawodawcę konstrukcja prawna obowiązujących przepisów jest bardzo skomplikowana i nieczytelna, często samo ustalenie rzeczywistej treści normy (zakresu powinności) jest trudne zarówno dla praktyki administracyjnej, inwestorów, jak i dla sądów. Falsyfikacja zatem hipotezy o dekompozycji polskiego sytemu planowania przestrzennego powinna znaleźć odzwierciedlenie zarówno w obszarze normatywnym (treść obowiązujących przepisów), jak i w obszarze empirycznym (treść rozstrzygnięć sądowych). Dopiero bowiem ustalenie treści obowiązującego prawa umożliwi odpowiedzenie na pytanie, co jest „celem publicznym” oraz co to są „inwestycje celu publicznego”. Odwrotne podejście, polegające na uprzednim budowaniu konstrukcji teoretycznych bez odniesienia się do treści obowiązującego prawa oraz dorobku orzeczniczego, jest nieefektywne i prowadzi do budowania fikcyjnych pojęć prawnych pozostających bez związku z obowiązującym prawem. Skoro na rozumienie pojęć prawnych wpływ mają ogólne procesy globalizacji, rozwój cywilizacyjny, informatyzacja, integracja europejska, przemiany ustrojowe, własnościowe i inne czynniki, to pojęcia celu i interesu prawnego należy traktować jako niestabilne w czasie i w przestrzeni, które nie mogą być łatwo sprecyzowane w drodze przepisów prawa⁸. Prezentowany pogląd o niestabilności w czasie i w przestrzeni pojęć prawnych związanych z „interesem publicznym” i trudności związanych z jego definiowaniem jest prezentowany w doktrynie od kilkudziesięciu lat i został już szeroko omówiony⁹. Nie mniej jednak nawet podzielanie tego poglądu nie daje odpowiedzi na pytanie, co konkretnie ustawodawca uznaje za „cel publiczny”, bez względu na doktrynalne różnice i sposoby ujęcia tego pojęcia oraz pojęć z nim powiązanych.
W ujęciu normatywnym pod pojęciem „prawa” rozumieć należy zewnętrzną wobec adresata normy prawnej regulację zachowań zmierzających do wywołania określonych skutków (regulację sfery powinności nastawionej na określony rezultat). Jak podaje H. Kelsen „Prawa moralności, przepisy prawne, prawidła gramatyki, logiki czy matematyki nie są objaśnieniami, jak to ma miejsce w prawach natury – nie wyjaśniają tego, co jest w rzeczywistości, – nie stwierdzają tego, co faktycznie się dzieje, – lecz wyrażają żądanie, zawierają nakaz, że coś w ten, a nie w inny sposób dziać się powinno”¹⁰. W swoich poglądach H. Kelsen krytykował także analizę pojęć prawnych z wykorzystaniem celu, szczególnie socjologiczną szkołę prawa R. Iheringa. Uważał, że to, że prawo jest uchwalane w jakimś konkretnym celu, nie może jednak przesądzać zarówno o treści normy prawnej, jak i pojęć z niej wyprowadzanych¹¹. Podejście normatywne ogranicza zakres badania treści prawa do sfery powinności, pozostawiając poza sferą zainteresowania kwestie polityczne, historyczne, socjologiczne czy ekonomiczne, tj. analizę przyczyn uchwalenia przepisów i ich skutków. Takie właśnie podejście pozwoliło na skoncentrowaniu się na wyznaczonym przedmiocie analizy, choć należy mieć świadomość tego, że prawo, będące jednak tylko czystym instrumentem w rękach władzy publicznej, zatraca swój walor regulacyjny zachowań ludzkich, a staje się jedynie narzędziem wymuszania na obywatelach posłuszeństwa (summum ius, summa iniuria). Wiek XX przyniósł rodzajowi ludzkiemu bolesne doświadczenie tego, czym kończy się instrumentalizacja prawa i wymuszanie posłuchu wobec chybionych ideologii. Doświadczenie faszyzmu i komunizmu pokazują, że prawo może z narzędzia regulacyjnego stosunki międzyludzkie stać się narzędziem eksterminacji ludzi, którzy nie mieszczą się w ramach ideologii narzucanej przez rządzących. Stąd też okres po drugiej wojnie światowej przyniósł rozkwit idei ochrony praw człowieka, jako narzędzia oceny jakości tworzonego i stosowanego prawa, choć idea rządów sprawiedliwych znana jest od starożytności i była rozwijana przez setki lat.
Należy pamiętać, że polska tradycja prawna wywodzi się z prawa rzymskiego, co podkreśla nazwa naszego państwa „Rzeczypospolita Polska” (łac. Reipublicae Poloniae) i co w staropolskiej tradycji prawa polskiego znalazło szczególny wyraz w traktowaniu państwa „rzeczypospolitej” jako dobra wspólnego wszystkich obywateli. Na takim bowiem założeniu oparta była konstytucja sejmu radomskiego z 1505 r. zwana powszechnie konstytucją Nihil novi, a która system rządów politycznych oparła na zasadzie rządów prawa „Polonia lex est rex” – „W Polsce prawo jest królem” – i stało się to przy poparciu samego króla Aleksandra Jagiellończyka, a nie wbrew niemu. Pochodzący z tego okresu Statut Jana Łaskiego określał standardy prawne wobec obowiązujących przepisów prawa¹². Powyższe kryteria oceny jakości prawa są użyteczne również dzisiaj. Obowiązująca w Polsce Konstytucja z 1997 r. także statuuje system rządów prawa i odwołuje się do państwa rozumianego jako dobro publiczne. Stąd też sama problematyka prawna celów publicznych powinna cieszyć się sporym zainteresowaniem zarówno doktryny prawa, jak i praktyków prawa, zwłaszcza, że dotyczy ona możliwości odjęcia podmiotom prawa ich własności do rzeczy nieruchomych i praw z nimi związanych, a więc w sposób oczywisty może ingerować w sferę praw podmiotowych każdego podmiotu poza Skarbem Państwa.
Przy takiej konstrukcji prawa jako przedmiot badań, z perspektywy nauki istnieją przede wszystkim „instytucje prawne”, rozumiane jako zespół logicznie i funkcjonalnie powiązanych ze sobą norm prawnych regulujących powstanie, funkcjonowanie lub istnienie konkretnego stosunku prawnego, np. instytucji małżeństwa, instytucji pozwolenia na budowę, instytucji akcji czy weksla, ustanawianych przez ustawodawcę w toku procesu prawodawczego w celu zapewnienia określonego sposobu alokacji dóbr materialnych i niematerialnych oraz usług pomiędzy obywatelami, grupami społecznymi i innymi podmiotami prawa. Przedmiotem badań naukowych w zakresie prawa jest zatem ustalenie treści obowiązującego prawa i ustalenie zespołu obowiązujących norm (powinności), a więc odpowiedź na pytania o to, co jest obowiązującym prawem na danym terytorium państwowym, kogo one dotyczą i jak ma przebiegać realizacja powinności nałożonych przez ustawodawcę. Przedmiotem badań są tutaj źródła prawa w postaci przepisów rangi zarówno konstytucyjnej, ustawowej, jak i podustawowej. Z uwagi na zmienność prawa w czasie (ustawodawca wciąż uchwala nowe przepisy, zmienia już obowiązujące, bądź uchyla dotychczasowe regulacje), zmienność organów stosujących prawo (ustawodawca tworzy nowe organy, zmienia zakres ich umocowania do działania, likwiduje bądź przekształca administrację), zmienność realizowanych celów polityki prowadzonej przez parlament i rząd (naturalna w demokracji parlamentarnej zmienność rządów i partii politycznych), a także zmienność praktyki administracyjnej i sądowej, ustalenie tego, co w danym miejscu i czasie jest normą prawną lub nie jest, może stwarzać istotne trudności badawcze. O ile badacz może sobie pozwolić na spokojną, rzeczową i krytyczną analizę ustawodawstwa, o tyle praktyka, a więc organy władzy publicznej, interesanci, czy sądy, związane są stosowaną procedurą administracyjną, sądowoadministracyjną i zwyczajami w stosowaniu prawa, a także presją czasu. W konsekwencji, tak określony specyficzny przedmiot badania (zespół obowiązujących w danej dziedzinie norm prawa), narzuca prawniczej pracy badawczej specyficzną metodologię badań. W pierwszej kolejności należy bowiem odpowiedzieć na pytanie, co jest prawem (jaka jest treść powinności); potem, kto stosuje prawo; następnie, ustalenie, według jakiej procedury odbywa się cały proces i w konsekwencji, co ma być efektem zastosowania normy prawnej. Dopiero po zakończeniu takiej analizy możliwe jest udzielenie odpowiedzi twierdzącej lub zaprzeczającej, co do postawionej w pracy tezy badawczej. Taki schemat prawniczej pracy badawczej przedstawiałby się następująco:
1. Etap
Określenie przedmiotu badania. Postawienie hipotezy badawczej.
↓
2. Etap
Dokładny opis źródeł prawa i odpowiedź na pytanie, co jest w danym miejscu i czasie obowiązującym prawem.
↓
3. Etap
Wskazanie organów stosujących obowiązujące prawo.
↓
4. Etap
Wskazanie procedury, w jakiej stosuje się prawo i jaki jest końcowy efekt stosowania procedury.
↓
5. Etap
Odpowiedź na postawioną hipotezę badawczą. Ocena efektów analizy i postulaty de lege ferenda.
Powyżej zaprezentowana metodologia badań naukowych w prawie, w mojej ocenie, nadaje się do badania efektywności obowiązujących instytucji prawnych, tj. zespołów norm prawnych, traktowanych jako konstrukcje logiczno-teoretyczne, bez względu na rodzaj gałęzi prawa, do której należy przedmiot badania. Metodologia ta może być uznana za metodologię szczegółową, tak jak rozumieli ją K. Ajdukiewicz¹³ i J. Topolski¹⁴, tj. metodologię dotyczącą jednej dyscypliny naukowej i zajmującą się charakterystycznymi tylko dla niej procedurami poznawczymi. W wyniku jej zastosowania możemy otrzymać konkretny i weryfikowalny rezultat wyrażony w postaci określonych tez opisujących daną instytucję prawną, i co najcenniejsze, możliwość przygotowania postulatów de lege ferenda, które mogą ulepszyć efektywność badanej instytucji prawnej lub wyeliminować ją z obrotu prawnego w przypadku negatywnej jej oceny.
Ograniczona literatura przedmiotu utrudniała przygotowanie niniejszej pracy, dlatego też metodologia pracy oparta została z jednej strony o dokładną analizę obowiązującego ustawodawstwa, a z drugiej strony o analizę opublikowanego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, których dorobek w tym względzie jest znaczący i ważny dla zrozumienia analizowanego zagadnienia. Niniejsza praca koncentruje się na analizie treści norm prawnych przez prymat orzecznictwa sądowego. Obserwacja bowiem tego, jak normy prawne są rozumiane w praktyce przez organy stosujące prawo, ma fundamentalne znaczenie dla adresatów tych norm, pomimo że nie wszystkie wskazane przez ustawodawcę cele publiczne są przedmiotem orzecznictwa sądowego. Dopiero bowiem wykładnia dokonana przez sąd administracyjny daje możliwość oceny rzeczywistej treści wskazanej przez ustawodawcę powinności i w związku z tym jakości prawa, tj. skuteczności realizacji nałożonych obowiązków, gdyż to skład orzekający w konkretnej sprawie musi zmierzyć się zarówno z potrzebą udzielenia ochrony prawnej skarżącemu, oceny pracy organu administracji stosującego prawo (oceny wydanej decyzji, postanowienia czy uchwały), jak i powinien dbać o to, by obowiązujące prawo było przestrzegane i nie naruszało interesów stron postępowania. W tym znaczeniu praca skoncentrowana jest zarówno na ustaleniu treści obowiązującego prawa, jak i równocześnie na próbie uchwycenia znaczenia, jakie nadają przepisom dotyczącym inwestycji celu publicznego sądy administracyjne w swoich orzeczeniach, analizując sformalizowane zachowania organów administracji publicznej i oceniając podnoszone zarzuty przez skarżących. Rola sądownictwa administracyjnego jest w tym zakresie nie do przecenienia, gdyż właśnie przez orzecznictwo sądów możliwe jest uchwycenie prawdziwego obrazu funkcjonowania przepisów prawa. Obserwowanie prawa w działaniu jest oczywiście bliskie doktrynie funkcjonalizmu amerykańskiego, prezentowanego przez Karla N. Llewellna, i uznaniu istotnej prawotwórczej roli sądów oraz praktyki urzędowej i innych podmiotów uczestniczących w procesie stosowania prawa, co da się strawestować zdaniem „prawem jest to, co robią prawnicy”. Nauka prawa opiera się bowiem na analizie wyznaczonych przez ustawodawcę powinności i musi też odpowiadać na pytanie o użyteczność regulacji prawnej, tj. o zdolność do wywierania zamierzonych przez ustawodawcę skutków dla organów władzy publicznej oraz dla adresatów działań tychże organów władzy. W tym znaczeniu nauka prawa będzie zarówno zbiorem wiedzy o metodach badania prawa, jak również rezultatami badań o prawie przy użyciu zastosowanej metodologii. Wiedza prawna iuris prudentia może być zatem rozumiana, jako zdolność do planowania zachowań mających znaczenie w danych systemie prawnym i wywierających określone skutki prawne. W tym miejscu można odwołać się do poglądu samego Gaiusa, który już w swoich Instytucjach tak opisał ten typ wiedzy: „Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones forum, quibus permissum est iura condere” (G. 1, 7)¹⁵ (Odpowiedzi uczonych prawników są to poglądy i opinie tych, którym pozwolono tworzyć prawa). W tym znaczeniu przedmiotem nauki prawa powinna być obserwacja podmiotów uczestniczących w tworzeniu i stosowaniu prawa.
Sytuacja taka stawia przed nauką prawa trudne zadanie, gdyż przedmiotem badania w pierwszej kolejności musi być ustalenie rzeczywistej normatywnej treści pojęcia „decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego”, a dopiero potem analiza prawnych uwarunkowań realizacji takich inwestycji. Dlatego też niniejsza praca koncentruje się na pokazaniu zakresu przedmiotowego pojęć „celu publicznego” oraz „inwestycji celu publicznego” w świetle obowiązującego prawa i orzecznictwa sądowego (rozdział II), wskazaniu organów właściwych do podejmowania decyzji (rozdział III) a potem na wskazaniu elementów postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji lokalizacyjnej (rozdział IV). Kluczowe bowiem znaczenie prawne ma to, czy planowana inwestycja może być realizowana w trybie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy też w trybie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Samo wskazanie właściwego trybu pozostawione jest inwestorowi i organ administracji nie może „poprawiać” wniosku inwestora w sprawie kwalifikacji przedsięwzięcia, a jedynie ocenić jego legalność. W rozdziale V następuje podsumowanie wyników analizy i zwięzłe przedstawienie postulatów zmian ustawodawczych i rozwiązań organizacyjnych.
Należy też pamiętać, że systemy planowania przestrzennego w krajach Unii Europejskiej nie są objęte regulacją prawa wspólnotowego. Kraje członkowskie zachowały w tym względzie samodzielność regulacyjną i obszar zagospodarowania przestrzennego nie podlega tzw. harmonizacji prawnej, przede wszystkim z uwagi na odmienność systemów źródeł prawa, odmienność struktur państwowych i organizacji administracji lokalnej. W procesie planistyczno-inwestycyjnym wspólnotowa regulacja prawna dotyczy obszaru ocen oddziaływania na środowisko i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, a która jest obowiązkowa także dla decyzji lokalizacyjnych. Dla porównania funkcjonowania polskiej instytucji „inwestycji celu publicznego” zostały wybrane trzy kraje europejskie o różnych tradycjach prawnych, tj. Anglia¹⁶, Niemcy i Włochy, które mają rozwiniętą strukturę decyzyjną w zakresie planowania przestrzennego i mogą stanowić dobry punkt odniesienia dla oceny polskich procedur planistycznych. Odmienność tych systemów prawnych od polskiego systemu jest jednak daleko idąca i próby prostego porównywania czy też przenoszenia instytucji prawnych nie są użyteczne. Nawet bliski polskiemu system prawa niemieckiego jest słabo porównywalny do obowiązujących rozwiązań prawnych, choćby z uwagi na podział regulacji prawnych pomiędzy federację a kraje związkowe oraz brak wyróżniania inwestycji infrastrukturalnych w odrębnej procedurze planistycznej. Dlatego też, w miejsce kopiowania konkretnych rozwiązań prawnych z zewnętrznych systemów prawnych, należałoby się bardziej skupić na sukcesywnej modyfikacji i ewolucji obecnych rozwiązań.
Olbrzymie znaczenie dla upowszechnia orzecznictwa sądów administracyjnych ma publicznie dostępna i bezpłatna centralna baza orzeczeń. Jest ona dostępna na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query i zawiera praktycznie całe orzecznictwo tych sądów. Bez tej bazy przygotowanie niniejszej pracy byłoby bardzo utrudnione. Wszystkie przywołane w pracy orzeczenia są do odszukania w bazie.
Niniejsza praca obejmuje stan prawny ustawodawstwa i stan orzecznictwa sądowego z dnia 30 kwietnia 2013 r.